Хелпикс

Главная

Контакты

Случайная статья





Подготовлено Учебным сектором Студенческого совета Института юстиции Саратовской государственной юридической академии 2 страница



В-пятых, самостоятельность участников общественных отношений, подпадающих под гражданско-правовое регулирование, и диспозитивность указанного регулирования обусловливают то обстоятельство, что основанием возникновения ГПО выступают специфические, присущие исключительно гражданскому праву юридические факты – сделки (хотя они являются не единственными основаниями, но все же преобладающими).

В-шестых, в качестве юридических гарантий реализации гражданских правоотношений применяются присущие только гражданскому праву меры защиты субъективных гражданских прав и меры ответственности за неисполнение обязанностей, обладающие главным образом имущественным характером.

Классификация гражданских правоотношений преследует не только теоретические, но и практические цели, заключающиеся в правильном уяснении прав и обязанностей сторон, определении круга правовых норм, подлежащих применению в процессе возникновения, реализации и прекращения правоотношения.

По особенностям характера взаимосвязи управомоченного и обязанного субъектов различают абсолютные и относительные правоотношения. Согласно данной классификации носителю абсолютного права (права собственности, исключительного права на результаты интеллектуальной собственности и иные нематериальные блага) противостоит неопределенное число обязанных лиц. Относительными (обязательственными) называются гражданские правоотношения, в которых управомоченному лицу (лицам) противостоит строго определенное обязанное лицо (лица). В таких правоотношениях обе стороны строго определены, а их права и обязанности взаимно корреспондируют. 

Практическое разграничение абсолютных и относительных правоотношений состоит в том, что при нарушении абсолютного права меры защиты и ответственности могут быть применены к любому нарушителю, а при нарушении относительного права может отвечать только строго определенное лицо, обязанное своими действиями удовлетворять интересы управомоченного. При этом в законодательстве формируется два самостоятельных блока гражданско-правовых мер защиты: один предназначен для защиты абсолютных прав, другой – для защиты относительных прав.

По особенностям объекта разделяются правоотношения имущественного и неимущественного характера. Подобное деление основано на том, что имущественные отношения имеют экономическое содержание, а их объектами выступают: имущество, его принадлежность, переход; действия возмездного характера,

Правоотношения, объектами которых являются личные неимущественные права (например, право авторства; право автора на имя; на неприкосновенность произведения и его обнародование и т.д.) и другие нематериальные блага (например, честь, достоинство, деловая репутация), именуются неимущественными.

Практическое разграничение имущественных и неимущественных правоотношений состоит, в частности, в следующем. При нарушении прав и обязанностей, составляющих содержание имущественных правоотношений, к нарушителю применяются санкции имущественного характера. При нарушении неимущественных прав и обязанностей к правонарушителям помимо имущественных мер (возмещение морального вреда) обычно применяются иные специфические меры правоохранительного характера: признание авторского права субъекта, признание произведений контрафактными, арест имущества, произведенного с нарушением исключительных прав патентообладателя, и т.п.

По способу удовлетворения интересов управомоченного лица разграничиваются вещные и обязательственные правоотношения. Вещные правоотношения – правоотношения, фиксирующие статику имущественного положения субъектов. В них за управомоченным субъектом закрепляются возможность непосредственного воздействия на вещь и право отражения любых посягательств на нее со стороны третьих лиц. Вещные права носят абсолютный характер и являются юридическим основанием власти субъекта над вещью. К вещным правам наряду с правом собственности относятся: а) право пожизненного наследуемого владения земельным участком; б) сервитуты; в) право хозяйственного ведения имуществом; г) право оперативного управления имуществом; д) право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком и некоторые другие.

Обязательственные правоотношения – правоотношения, опосредующие динамику имущественных отношений. В них управомоченный субъект обладает лишь правом требовать от обязанного лица передачи имущества, выполнения работ, оказания услуг, создания и передачи продуктов интеллектуальной деятельности и т.п. В обязательственных отношениях имущество находится во власти должника, а не во власти управомоченного лица – кредитора.

Практическое значение разграничения вещных и обязательственных правоотношений состоит в следующем. В вещных правоотношениях управомоченный субъект своими действиями по осуществлению права непосредственно, без содействия обязанных лиц удовлетворяет свои интересы за счет вещи. Лицо, обладающее обязательственным правом требования, может удовлетворить свой интерес к имуществу только через действия обязанного лица по исполнению обязанности. Поэтому признается, что вещное право есть осуществленное право на вещь, а право требования – осуществимое право на имущество. Помимо этого вещные права защищаются с помощью вещно-правовых исков (виндикационный, негаторный и т.д.), тогда как обязательственные права – с помощью обязательственных исков.

Элементы гражданских правоотношений

Структуру гражданского правоотношения составляют следующие элементы: объект; субъект; содержание (субъективное право и юридическая обязанность). Рассмотрим их более подробно.

       Объектом правоотношения называется то благо, по поводу которого субъекты вступают в правоотношение, то, на что направлены их субъективные права и юридические обязанности. В научной литературе существует многолетняя дискуссия в отношении определения категории «объект правоотношения». 

       С позиций общей теории права существует две преобладающие концепции по вопросу о том, что же подразумевает, «включает в себя», «из чего состоит» объект ГПО. Согласно первой – монистической – объектом правового отношения могут выступать только действия субъектов (деятельность, поведение), поскольку именно они подвергаются правовому регулированию, т.к. лишь человеческое поведение способно реагировать на правовое воздействие. Согласно второй – плюралистической – объекты правоотношений столь же многообразны, сколь многообразны подвергаемые правовому регулированию общественные отношения.

       Традиционно в число объектов ГПО принято включать:

вещи, включая наличные деньги и ценные бумаги, и иное имущество, включая безналичные денежные средства и бездокументарные ценные бумаги, в том числе имущественные права;

 работы и услуги;

результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные (имущественные) права на них и приравненные к ним средства индивидуализации;

нематериальные блага.

Подобный перечень содержится и в ст. 128 ГК РФ.

       Существует вариант более простого трехчленного понимания объекта ГПО, который тем не менее методологически верен и охватывает все случаи существования объекта: 1) вещи; 2) действия (работы, услуги); 3) нематериальные блага.

Отсутствие же еще одной группы объектов – продуктов интеллектуальной деятельности и прав на них – продиктовано тем, что если результат интеллектуальной деятельности (творческая мысль, нематериальное благо, идея) получил материальное воплощение, то он стал такой же вещью, как и всякая иная вещь, способная быть объектом права собственности.

Иногда объектами называют права и обязанности сторон, однако представляется очевидным, что правоотношение не направлено на само себя, на то, чтобы иметь права и обязанности, оно складывается по поводу того блага, которое является внешним объективно существующим (или созданным в будущем).

Участниками правоотношений являются субъекты права, под которыми понимаются люди и их объединения, выступающие в качестве носителей предусмотренных законом прав и обязанностей (исходим из того, что понятие «субъект правоотношения» тождественно понятию «субъект права»).

Субъектами гражданских правоотношений могут быть:

физические лица – граждане РФ; иностранные граждане; лица без гражданства;

юридические лица, в том числе и иностранные;

Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные образования в лице своих органов, наделенных государственно-властными полномочиями;

иностранные государства и международные организации.

В соответствии со ст. 2 ГК РФ иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, пользуются равными правами с гражданами РФ и российскими юридическими лицами, если иное не предусмотрено федеральным законом.

       Для того чтобы быть полноправным участником права и правоотношений, субъект (вне зависимости от того, физическое это или юридическое лицо) должен обладать правосубъектностью (хотя для некоторых видов правоотношений для участия в них необязательно быть правосубъектным, например, такие требования не предъявляются к поклажедателю в договоре хранения – ст. 886, 924 ГК РФ). Понятие правосубъектности включает в себя: правоспособность; дееспособность; деликтоспособность.

       В гражданских правоотношениях (чаще обязательственных) различают две стороны: управомоченную и обязанную. Каждая из указанных сторон может быть представлена как одним участником, так и несколькими (например, продажа совместно нажитого в браке автомобиля супругами).

       Состав участников гражданского правоотношения может изменяться в порядке правопреемства, под которым понимают переход прав и обязанностей от одного лица – правопредшественника к другому лицу – правопреемнику, заменяющему его в правоотношении. Правопреемство бывает универсальным (общим) и сингулярным (частным). При общем правопреемстве правопреемник в результате одного юридического акта занимает место правопредшественника во всех правоотношениях (за исключением тех, в которых правопреемство недопустимо). Например, при слиянии юридических лиц принадлежащие им права и обязанности в полном объеме переходят к вновь возникшему юридическому лицу или при принятии наследства наследники становятся участниками тех правоотношений, в которых участвовал наследодатель в полном объеме, и т.д.

Частное правопреемство – правопреемство в одном или нескольких правоотношениях. Например, наниматель имущества с согласия наймодателя передает свои права по его использованию другому субъекту или кредитор по денежному обязательству уступает свое право требования к должнику третьему лицу.

Правопреемство не допускается в тех случаях, когда права и обязанности носят личный характер (права на имя, авторство, обязанность по возмещению вреда, алиментные права требования и обязанности и т.п.) либо имеется прямое запрещающее предписание закона.

 

 

7.    Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве. Юридические составы

Под юридическими фактами в науке и юридической практике понимаются социальные обстоятельства (события, действия), вызывающие в соответствии с нормами права наступление определенных правовых последствий - возникновение, изменение или прекращение правовых отношений

Приведенное определение позволяет очертить основные признаки данного понятия. Юридические факты есть обстоятельства: конкретные, индивидуальные. Юридические факты представляют собой явления действительности, существующие в определенной точке пространства и времени. Если речь идет о фактах-действиях, то конкретность действий означает, что они совершены определенными субъектами и несут конкретное социальное и правовое содержание. Конкретность юридических фактовсобытий выражается в том, что они происходят в определенной местности в некоторый определенный момент времени.

Несущие в себе информацию о состоянии общественных отношений, входящих в предмет правового регулирования. Юридическими фактами выступают лишь такие обстоятельства, которые имеют социальное значение, затрагивают прямо или косвенно права интересы общества, государства, объединений и корпораций, личности. Бессодержательные с социальной точки зрения события и действия не могут иметь и юридического значения.

Определенным образом выраженные (объективированные) вовне. Юридическими фактами не могут быть абстрактные понятия, мысли, события внутренней духовной жизни человека и тому подобные явления. Вместе с тем законодательство может учитывать субъективную сторону поступков (вину, мотив, интерес, цель) в составе сложного юридического факта.

Представляющие собой наличие либо отсутствие определенных явлений материального мира. Юридическое значение могут иметь не только позитивные (существующие) явления, но и так называемые негативные факты (отсутствие служебной подчиненности, родства, необходимого образования и квалификации, другого зарегистрированного брака и т.п.).

Прямо или косвенно предусмотренные нормами права. Юридические факты – это обстоятельства, на которые прямо указывают нормы права в качестве оснований для наступления правовых последствий. Вместе с тем в процессе индивидуального регулирования правоприменительным органом может производиться конкретизация юридических фактов, необходимых для наделения правами или возложения обязанностей.

Зафиксированные в установленной законодательством процедурнопроцессуальной форме. Многие юридические факты входят в правовое регулирование не прямо и непосредственно, а через другие юридические факты – доказательства, в которых «отражается» существование юридических фактов. Так, например, факт гражданства доказывается паспортом, зарубежным паспортом, удостоверением личности офицера, книжкой моряка и т.д., факт возраста – паспортом, свидетельством о рождении, выпиской из регистрационной книги ЗАГС и т.п. Многие юридические факты имеют правовое значение лишь в том случае, если они надлежащим образом оформлены и удостоверены (в виде документа, справки, журнальной записи, выписки из реестра и т.д.).

Вызывающие предусмотренные законом правовые последствия. Правовым последствием юридического факта является, как правило, возникновение, изменение либо прекращение правового отношения.

Понятие “факт” иногда отождествляют с понятием “явление действительности”, но это не совсем верно. Явление действительности становится “фактом” не само по себе, а лишь тогда, когда оно отражается в определенной понятийно-знаковой системе - литературном произведении, информационном сообщении, научной теории, становится предметом познания, изучения, обсуждения. Это справедливо и для юридических фактов. Юридический факт, с одной стороны, это фрагмент действительности, событие или действие (материальный момент), с другой стороны, это явление, отраженное в норме права (юридический момент). Именно единство материального и юридического моментов придает фактам социальной жизни юридическое значение.

Виды юридических фактов

1.    Основные классификации. Невозможно что-либо сказать о юридических фактах, если представлять их себе как некое нерасчлененное целое. Научная классификация юридических фактов представляет собой тонкий инструмент проникновения вглубь предмета, в существо свойственных ему закономерностей.

Проблема классификации юридических фактов относительно неплохо разработана в юридической науке. В самых ранних работах по проблемам юридических фактов мы видим попытку их обобщить, систематизировать, ввести в определенные рамки. Выработанная в результате классификация юридических фактов - достижение правовой мысли своего времени, оказавшая заметное влияние на развитие юридической теории. Не случайно эта классификация в основных своих моментах сохранилась и в настоящее время.

В основу традиционной классификации положены три взаимосвязанных признака.

Первый - волевой критерий, согласно которому все юридические факты подразделяются на события и действия. Действия - поступки человека, акты должностных лиц, государственных органов и т.д. События - явления природы, возникновение и развитие которых не зависит от воли и сознания человека.

Второй критерий отражает отношение факта к праву. По этому признаку факты-действия подразделяются на правомерные и неправомерные. Правомерные действия соответствуют предписаниям юридических норм, в них выражается правомерное (с точки зрения действующего законодательства) поведение. Неправомерные - противоречат правовым предписаниям, причиняют вред интересам общества и государства.

Значение этого подразделения заключается в том, что оно охватывает две в известной мере противоположных сферы правовой действительности. С одной стороны - договоры, сделки, административные акты, связанные с “нормальными” правовыми отношениями, с другой - проступки, преступления, вызывающие возникновение охранительных правоотношений. При самом скептическом отношении к юридическим классификациям нельзя не видеть здесь крупного достижения абстрагирующей юридической мысли, охватившей единой классификацией юридические факты с противоположным социальным знаком.

Третий критерий разграничивает правомерные акты-действия в зависимости от их непосредственной цели. По этому признаку правомерные действия делятся на юридические поступки и юридические акты.

Юридические поступки - это действия, направленные на удовлетворение материальных и духовных потребностей (трудовая деятельность, производство и потребление материальных благ, создание произведений литературы и искусства, открытий и изобретений и т.п.), которым однако закон придает юридическое значение, связывает с ними определенные правовые последствия (возникновение права на вознаграждение, авторских прав и т.д.), причем, это происходит независимо от того, сознавал или не сознавал субъект правовое значение своих действий, имел или не имел целью наступление правовых последствий. Значительная часть правомерных поступков порождается материально-предметной деятельностью человека.

Юридические акты - это действия, прямо направленные на достижение определенной правовой цели (подача искового заявления или отказ от иска, заключение договора, вынесение судебного решения или иного правоприменительного акта и т.п.). Совершая юридические акты, граждане, государственные органы и другие субъекты целенаправленно создают, изменяют, прекращают правовые отношения для себя либо для других субъектов.

Рассмотрим более детально некоторые элементы из предложенной классификации.

Юридические факты-действия - основной, определяющий вид юридических фактов. В правовом регулировании действия выступают в разных качествах. С одной стороны, они служат основаниями возникновения, изменения, прекращения правоотношений, наступления иных правовых последствий. С другой стороны, действия выступают в роли того материального объекта, на который воздействуют правовые отношения и ради которого собственно и осуществляется все правовое регулирование. Рассмотрение действий в качестве юридических фактов, таким образом, лишь один из аспектов изучения их роли в правовом регулировании.

Юридические действия - сложный и многоплановый объект классификации. Уложить в единую классификационную схему разнообразные проявления деятельности субъектов права далеко не просто. В научной и учебной литературе используется ряд делений правомерных юридических фактов-действий: по субъекту (действия граждан, организаций, государства); по юридической направленности (юридические акты, юридические поступки, результативные действия); по отраслевой принадлежности (материально-правовые, процессуальные); по способу совершения (лично, через представителя); по способу выражения и закрепления (молчанием, жестом, документом) и др.

Существенную теоретическую и практическую роль играет систематизация неправомерных действий. К числу важнейших классификаций можно отнести подразделения неправомерных действий: по степени общественной опасности (поступки, преступления); по субъекту (действия индивидов, организаций); по объекту (преступления против личности, преступления в сфере экономики, преступления против общественной безопасности и общественного порядка и т.д.); по отраслям права (уголовные, административные, гражданские, трудовые и др.); по форме вины (умышленные, неосторожные); по мотиву (хулиганские, корыстные и др.).

ЮРИДИЧЕСКИЕ СОСТАВЫ

Возникновение, изменение или прекращение правоотношений может быть обусловлено одним юридическим фактом или совокупностью юридических фактов, которая именуется юридическим составом.

В юридические составы могут входить в различных комбинациях как действия, так и события. Так, для возникновения права на страховое возмещение помимо такого юридического факта - события, как землетрясение, разрушившее дом, необходимо наличие другого юридического факта - действия, а именно такого, как договор страхования, заключенный страхователем - собственником дома со страховщиком.

В одних случаях юридические составы порождают правовые последствия при условии возникновения составляющих их юридических фактов в строго определенном порядке и наличия их вместе взятых в нужное время. Например, наследник, указанный в завещании, может стать собственником наследуемого имущества при наличии следующих юридических фактов, разворачивающихся в строгой последовательности: составление завещания наследодателем; открытие наследства; принятие наследства наследником. В общей теории права такие юридические составы именуются сложными (связанными) системами юридических фактов.

В других случаях юридические составы порождают правовые последствия только при наличии всех вместе взятых необходимых юридических фактов независимо от того, в какой последовательности они возникли. Так, приостановление срока исковой давности наступает при наличии следующих фактов (причем совершенно безразлично, в каком порядке они накапливаются): нахождение истца или ответчика в составе Вооруженных Сил; переведение данных Вооруженных Сил на военное положение. Важно только то, чтобы эти два факта были в наличии и возникли в течение последних шести месяцев срока исковой давности. Юридические составы указанного вида именуются в общей теории права простыми (свободными) комплексами юридических фактов.

Особую разновидность юридических составов в механизме гражданско-правового регулирования представляют собой те составы, обязательным элементом которых является такой юридический факт, как государственная регистрация действия или события. Особая роль таких юридических составов заключается в том, что само по себе наличие юридического факта в форме действия или события при отсутствии факта их государственной регистрации не вызывают гражданско-правовых последствий.

Так, сделки с недвижимым имуществом порождают права на такое имущество только при условии их государственной регистрации, а такое событие, как смерть человека, может породить наследственные правоотношения, только будучи зарегистрированным в качестве акта гражданского состояния.

Существование таких юридических составов объективно необходимо, так как государственная регистрация прав, действий, событий, является средством публичного контроля за гражданским оборотом в целях обеспечения наиболее полной охраны важнейших имущественных и личных прав, благ и свобод субъектов.

 

8.    Понятие, способы и пределы осуществления гражданских прав

Пределы осуществления субъективных гражданских прав – это очерченные законом временные, пространственные и предметные границы деятельности управомоченного лица по использованию потенциальных возможностей, предоставленных ему действующим правом.

 Главным правовым средством установления пределов осуществления субъективных гражданских прав являются законодательные запреты на общественно вредные способы, формы, средства и цели осуществления этих прав.

Правовые предписания, содержащие запреты, определяющие границы осуществления прав, весьма разнообразны. Действительное содержание таких запретов можно выявить с помощью:

1) норм нравственности как критерия оценки поведения субъектов. Данные нормы влияют на определение пределов осуществления гражданских прав в случаях, прямо указных в законе, а также в случае необходимости, предопределенной существом отношений (ст. 169, 687, 1064 ГК РФ).

2) требований разумности и добросовестности поведения субъектов; они используются для оценки поведения субъектов как связанных друг с другом. В п. 2 ст. 6 ГК РФ закреплено, что при невозможности использования аналогии закона права и обязанности сторон определяются, исходя из общих начал и смысла гражданского законодательства (аналогия права) и требований добросовестности, разумности и справедливости. Разумность субъекта, его поведения предполагает осмысленность, рациональность, логичность и целесообразность. Разумность является оценочным понятием, используемым законодателем, и может быть установлена только судом с учетом фактических обстоятельств, в которых находился субъект. Добросовестность – отражение субъективного состояния лица, которое не знает и не может (не должно) знать о факте, знание которого с точки зрения закона делает поведение лица неправомерным (ст. 302 ГК РФ). Указанные категории могут применяться законодателем в комплексе или самостоятельно (например, в ст. 234 ГК РФ идет речь о лице добросовестно, открыто и непрерывно, владеющем имуществом);

3) целей (назначения) права, субъективного гражданского права в частности. Социальное назначение субъективного права отражает те цели, ради достижения которых участникам ГПО предоставляются субъективные права. При этом цели «индивидуальные» предопределяются целями общегосударственными, отраженными в законных и иных подзаконных нормативно-правовых актах. Несмотря на то, что цели, ради которых осуществляется субъективное право, определяются волей управомоченного субъекта, они не могут выходить за рамки целей, вытекающих из правовой, законодательной политики государства, поэтому, когда при осуществлении субъективного права преследуются цели, санкционированные законом, говорят об осуществлении права в соответствии с его социальным назначением.

Статья 10 ГК РФ устанавливает общие пределы осуществления гражданских прав, а их превышение квалифицирует как злоупотребление правом. В частности, это имеет место, когда управомоченное лицо:

реализует право в противоречии с его назначением недозволенными средствами;

использует недозволенные средства защиты права;

имеет цель причинить вред другому лицу (шикана) – прямой умысел.

 

 

9.    Злоупотребление гражданскими правами: последствия

Злоупотребление правом – это особое гражданское правонарушение, совершаемое управомоченным лицом при осуществлении принадлежащего ему субъективного права, которое преследует цели, не соответствующие социальному назначению данного права, и направленное на причинение вреда другому лицу, ущемление его прав и законных интересов с целью приобретения незаконных выгод.

С учетом субъективной стороны злоупотребления правом как правонарушения можно выделить два его вида:

1) совершенное в форме действия и исключительно с намерением причинить вред другому лицу (прямой умысел – шикана) ст. 10 ГК РФ));

2) совершенное без намерения причинить вред, но объективно причиняющее вред другому лицу (косвенный умысел или неосторожность).

При совершении правонарушения в форме злоупотребления правом применяется относительно определенная санкция в виде отказа в защите гражданских прав (п. 2 ст. 10 ГК РФ), которая имеет конкретные формы проявления:

отказ в конкретном способе защиты;

лишение правомочий на результат, достигнутый за счет злоупотребления правом в процессе осуществления права;

лишение субъективного права в целом;

возложение обязанностей по возмещению убытков;

признание сделки недействительной и т.д.

Выбор одной или нескольких из представленных санкций производится судом по своему усмотрению и исходя из обстоятельств дела.

Злоупотребление правом – это всегда умышленное действие. Субъект, осуществляющий свое право, производит это таким образом, что ущемляются имущественные или неимущественные интересы третьих лиц, общества в целом или государства, и этот субъект желает такого ущемления либо безразлично относится к последствиям своих действий. Злоупотребление правом – это всегда недобросовестное осуществление права.

В качестве злоупотребления правом иногда могут быть квалифицированы и действия, не связанные с осуществлением субъективного права, но заведомо недобросовестные (злоупотребление правом в широком смысле).

 В первую очередь к злоупотреблению правом закон относит осуществление субъективного гражданского права исключительно с намерением причинить вред другому лицу (шикана). Осуществление гражданского права всегда имеет целью удовлетворение каких-либо интересов управомоченного лица. Но в данном случае цель осуществления права состоит исключительно в нарушении интересов другого лица. Такое встречается, например, в соседских отношениях: если один из собственников имущества (например, жилого помещения) производит «дарение» своей доли в праве собственности (или ее части) субъектам, которые создадут другим сособственникам условия, существенно затрудняющие реализацию их права собственности, или если собственник комнаты в коммунальной квартире сдает ее в пользование каким-либо гражданам с целью создать сложности в пользовании квартирой.

 К злоупотреблению правом относятся также действия в обход закона с противоправной целью. Под таким злоупотреблением правом понимаются действия, формально не противоречащие закону, но ведущие к цели, запрещенной им; в обход закона поступает тот, кто «сохраняя слова закона, обходит его смысл». Например, субъект, который не вправе заниматься предпринимательской деятельностью (допустим, в связи с занимаемой должностью), осуществляет ее от имени другого лица (злоупотребление правом в широком смысле). Или, предположим, желая обойти запрет на привлечение денежных средств во вклады (ст. 835 ГК), кооператив привлекает такие средства путем оформления соответствующих действий, например, прием в кооператив новых членов и внесение ими паевых взносов.



  

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.